Что такое фактическое принятие наследства?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое фактическое принятие наследства?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Обретение имущества по завещанию — это своего рода сделка, которая подчиняется общепринятым правилам гражданского законодательства. По закону, а именно статье 1153 предусматривается, что такая сделка выполняется в письменной и в устной форме. Это зависит, в какой форме она была заключена.

Комментарий к Ст. 1153 ГК РФ

1. Принятие наследства — действия наследников, выражающие волю последних на вступление в наследство, юридические факты, с которыми закон связывает возникновение прав на наследственное имущество. Принятие наследства — всегда действие. Законом установлены два способа принятия наследства: 1) формальный и 2) фактический.

2. Формальный способ вступления в наследство осуществляется посредством подачи соответствующего заявления нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу. Способ подачи заявления — лично, через представителя либо посредством почтовой связи.

3. Фактический способ выражается в совершении наследником конклюдентных действий, с которыми закон связывает принятие наследства. При этом необходимо учитывать, что законом установлена опровергаемая презумпция намерения наследника принять наследство.

Судебная практика.

…Указанные действия (действия по принятию наследства, указанные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ) могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами (Постановление ВС РФ от 23.04.1991 N 2).

Что касается вопроса о фактическом унаследовании имущества, то комментарии поясняют, что произведение поступков, касающихся завещанного имущества, доказывают такое право. Но управлять или распоряжаться правопреемник не вправе определенными видами имущества, к примеру:

  • бездокументарными ценными бумагами;
  • долями в уставном капитале, что находится в пользовании хозяйственных обществ или товариществ;
  • паем, зачисленным в производственное или потребительское сообщество.

Юридическое оформление принятого по факту наследства через нотариуса

При своевременном обращении, в отпущенные законом сроки после смерти обладателя наследства, процесс документального оформления фактически принятого имущества наследодателя происходит аналогично стандартному принятию наследства через нотариальное подтверждение. Оно заключается в выдаче нотариусом свидетельства о праве на унаследованный объект. Отличие заключается в перечне затребованных нотариусом документов, подтверждающих право наследника на получение наследства.

В случае фактического вступления в наследство понадобятся:

  • справки из жилищной организации или муниципального органа о действительном проживании в доме или квартире наследодателя;
  • платежные квитанции с оплатой за жилищные услуги;
  • договоры о выполнении ремонтных работ объекта собственности с платежными документами, подтверждающие их проведение и оплату;
  • свидетельские показания о факте действительного управления наследника унаследованным объектом.

Могут учитываться любые факты, доказывающие обладание наследника наследственным имуществом.

Кроме перечисленных документов нотариус потребует предъявить:

  • документ о смерти прежнего владельца собственности;
  • его права на собственность в виде свидетельства;
  • характеристики унаследованного объекта и его рыночная стоимость.

На основании предъявленных документов нотариус, если сочтет их достаточными, обязан выдать свидетельство о праве на фактически принятое наследство. При его получении наследник оплачивает установленную по закону пошлину.

Как вступить в наследство путем фактического владения

Фактическим принятием наследства будет считаться простое получение вещи, оставшейся от покойного и пользование ею. В этом случае, если ценность вещи не велика, и претензий на нее со стороны третьих лиц нет, в нотариат обращаться не нужно.

Пример. После смерти Васильевой И., две ее дочери взяли принадлежащие ей ковры, картину, сервиз и драгоценности, разделив между собой. Покойная проживала в доме сына, которому незадолго до смерти дала деньги на ремонт дома и покупку автомобиля. Он беспрепятственно передал сестрам вещи покойной матери. Оформлять раздел имущества родственники не стали.

Иногда такой простой раздел родственники не могут произвести по ряду причин, в числе которых могут быть ситуации:

  1. Одна и та же вещь востребована двумя или несколькими родственниками, которые не могут договориться между собой.
  2. Вещь имеет существенную ценность, являясь произведением искусства или антиквариатом.
  3. Наследники хотят подстраховаться на случай появления других претендентов на наследство.

Кроме этого, простой передачи имущества будет недостаточно, если оно подлежит государственной регистрации в Росреестре или в ГИБДД.

Если истекут положенные сроки принятия

Поскольку наследство принимается либо формально, либо с подтверждением юриста в определенные сроки, бывает так, что время пропускают. Тогда совершенно законно можно обратиться за восстановлением положенного времени.

Рассматривается несколько способов решения проблемы.

Первый из них судебный. Процедура, как и любой другой иск или обращение, начинается с заявления. В нем указывают причины и все возможные факты, что наследник неумышленно пропустил время.

Также прилагаются документы, доказывающие уважительную причину пропуска, подойдут любые справки, билеты за границу и так далее.

Судебная коллегия по данному вопросу может поступить следующим образом: признать восстановление срока либо принятым наследство.

Способ номер два ограничивается обращением к другим лицам, имеющим отношение к наследству. То есть лицо, не вступившее вовремя в свои права, должно собрать письменное согласие других наследников. Неважно, уже принял кто-либо права владения или нет. Затем следует обратиться к нотариусу. Документ может быть составлен как единым письмом, так и от каждого лица отдельно.

Для того чтобы нотариус восстановил срок, достаточно согласия наследников, в данном случае причина пропуска не важна – нет разницы, насколько она была уважительна.

Исходя из подтверждающего согласия всех сторон, юрист может выдать необходимый документ. При этом в законе не указаны временные ограничения.

В суды общей юрисдикции часто поступают иски по наследственным делам. И в частности по вопросам восстановления пропущенных сроков наследования. Поэтому практика многообразна. Отказывают в удовлетворении таких исковых требований довольно часто. Поэтому обращаться в суд желательно с юристом, специализирующимся на наследственных и семейных спорах.

В 2023 году судья откажет, если сочтет доводы истца неубедительными. Такая ситуация обычно складывается, когда претендент сам неправильно трактует судебную практику и нормы ГК РФ. Например, заявляет, что в период, когда нужно было заявлять наследственные права, он лежал в больнице и представляет соответствующие справки. Но для положительного решения такая причина недостаточна, т.к. потенциальный наследник мог вызвать нотариуса в палату и через него направить заявление.

Уважительной причиной в таком случае является кратковременное психическое помешательство, нахождение в коме, пребывание в реанимации, временная недееспособность при отсутствии законного представителя и т.п.

Также и нахождение за пределами РФ не является основанием пропуска. Хотя многие истцы указывают данный факт в качестве основной причины. А вот пребывание за границей и как следствие отсутствие сведений о смерти наследодателя может быть принято в качестве основания для удовлетворения исковых требований.

Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства

С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.

Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).

Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.

В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.

Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.

Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.

Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.

Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.

Нередки случаи, когда наследники по тем или иным причинам все же пропускают законный срок обращения к нотариусу для вступления в наследство. Как правило, эта проблема становится предметом рассмотрения в суде.

Читайте также:  Когда и как можно получить накопительную часть пенсии единовременно?

Принять наследство в судебном порядке по истечении срока его принятия можно двумя способами (в зависимости от обстоятельств):

  • Путем восстановления срока принятия наследства
  • Путем установления факта принятия наследства

Однако в законе есть оговорка о том, что принятие наследства по истечении 6-месячного срока после смерти наследодателя возможно и во внесудебном порядке, но при одном условии – остальные наследники, которые уже приняли наследство, должны дать на это свое письменное согласие (статья 1155 Гражданского кодекса РФ).

В этом случае судебное восстановление пропущенного срока вступления в наследство не потребуется.

Согласие остальных наследников в обязательном порядке должно быть оформлено в письменном виде в присутствии нотариуса, который ведет наследственное дело. А если письменные согласия наследников направляются нотариусу почтой или передаются через представителя, то подписи этих наследников должны быть заверены другим нотариусом.

При соблюдении указанных условий лицо, пропустившее срок принятия наследства, может наследовать наравне с другими наследниками.

В этом случае, нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследство, перераспределяет доли в наследстве с учетом вновь вступившего наследника, и выдает новые свидетельства о праве на наследство.

Различают наследование по закону и по завещанию. Наследование по закону имеет место быть при отсутствии завещания наследодателя.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (п. 2 ст. 1142 и п. 1 ст. 1146 ГК РФ)

Если отсутствует завещание наследодателя, то в конкретной ситуации уже указаны два наследника по закону первой очереди, которые наследуют в равных долях: дочь и супруга умершего (если брак с наследодателем на момент его смерти был официально зарегистрирован) (п. 2 ст. 1141 и п. 1 ст.1142 ГК РФ).

Для приобретения наследства наследники должны были его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1152 и п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Наследство открывается со дня смерти гражданина (ст. 1113 ГК РФ).

Необходимое условие для приобретения прав и обязанностей погибшего родственника – это принятие наследства. Но из этого правила есть исключение, и касается оно тех прав, которые отходят непосредственно в собственность страны.

Процесс принятия наследства представляет собой ту же сделку, но только в ней одна сторона. Основные её составляющие – это воля и действия наследника, которые нацелены на то, чтобы получить наследство. Передаются права и обязанности двумя путями:

  • по закону;
  • по завещанию.

Принятие прав умершего члена семьи – это процедура безусловная и безоговорочная. Законодатель наложил запрет на то, чтобы принимать наследство только при каких-либо условиях или с какими-либо оговорками. Если же какое-то условие и будет предусмотрено, то оно считается таким, что не имеет юридической силы. Поэтому когда при таких условиях будет выдано свидетельство о том, что наследство принято, то оно будет считаться недействительным.

Процедура принятия наследства носит сугубо индивидуальный характер. Это означает, что принятые права и обязанности касаются только того, кто их принял. Для других наследников, при их наличии, действия одного наследника не влекут никаких последствий. Если часть наследства была принята одним родственником, то это не будет означать, что все остальные также приобрели права и обязанности покойного.

Однако, если одному из наследников или одному наследнику, если он единственный, причитается несколько объектов, входящих в наследство, то он может принять их все или не принять ничего. Если же наследник сделает действия, чтобы принять только один объект, то он автоматически принимает все наследство, которое ему причитается.

Установление факта принятия наследства и признание права собственности

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)

  1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.
    Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.
  2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
    При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
    Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
  3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
  4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
  1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
    В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
  2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
  3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
  1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
    По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
  2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
    Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
  3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 настоящего Кодекса, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное.

Что нужно, чтобы получить свидетельство о праве на наследство на имущество, которое было фактически принято наследником?

Для того, чтобы фактическое принятие наследства было оформлено в соответствии с законом, перед тем, как обращаться к нотариусу, наследник должен выяснить, какие нормы применяются при фактическом принятии наследства. Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, совершают нотариальные действия, предусмотренные статьей 35 Основ законодательства о нотариате, а также выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране наследственного имущества. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным решением территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой.

Свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов выдается государственной нотариальной конторой, в компетенцию которой входит оформление наследственных прав.

Читайте также:  Законна ли факсимильная подпись на документах

Таким образом, наследственные дела имеют право заводить только государственные нотариусы. Однако, государственных нотариусов становится все меньше и функции гос. нотариальных контор постепенно переходят к частным нотариусам. В настоящий момент завелась следующая практика: если наследодатель умер до принятия ГК РФ, то его «обслуживает» государственный нотариус, если после – частный. Причем частный нотариус может быть не только по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя), но также и любой другой, к которому хочет обратиться наследник. Важно знать, что если наследник хочет оформить фактическое принятие наследства, то перед тем, как идти к нотариусу, стоит получить архивную справку о том, что до этого наследственное дело не открывалось. Получить ее необходимо в той нотариальной конторе, которая определена нотариальной палатой субъекта.

После получения всех необходимых документов, наследник может написать и подать в нотариальную контору заявление о фактическом принятии наследства.

Сроки принятия наследства

Принятие наследства, способы и сроки четко регламентированы законом. У гражданина, предъявляющего такие права, есть полгода на их оформление. Этот срок начинает идти:

  • со дня, когда умирает наследодатель;
  • с момента, когда решение суда стало законным (оно может признавать человека умершим или пропавшим без вести).

Когда человек становится правопреемников после отказа иных наследников, по решению суда, после отстранения других субъектов от участия в наследовании, сроки отсчитываются с учетом ряда обстоятельств:

  • день подачи иным наследником отказного заявления;
  • день вступления в законную силу решения суда о признании иного субъекта незаконным наследником или отстранения его от наследования;
  • после окончания полугодового срока, когда иные субъекты не заявили своих прав (принятие наследства осуществляется в течение 90 дней).

Пропуск сроков не влечет полной потери имущества, человек всегда может восстановить свои права:

  • подтверждением судебными органами уважительности причин;
  • достижением договоренности с иными субъектами наследования о перераспределении долей по вновь открывшимся обстоятельствам.

При фактическом принятии наследства наследник ведет себя, как если бы он был собственником. Собственник осуществляет полномочия в своих интересах. Поэтому действия наследника в интересах третьих лиц не могут свидетельствовать о принятии наследства — например, в случае, если наследственные вещи поступили в фактическое владение наследника потому, что он взялся передать их другому наследнику.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-практический комментарий / Е.Н. Абрамова и др.; Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 150 (автор комментария — Е.Н. Абрамова).

Приведем пример из нотариальной практики. К наследованию были призваны дочь и внук наследодателя. Наследница, действуя от имени своего малолетнего сына, направила нотариусу заявление о принятии последним наследства. Через шесть месяцев она обратилась к нотариусу с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство ей и ее сыну. Нотариус справедливо отказал в выдаче свидетельства наследнице, поскольку в срок для принятия наследства она не совершила действий в своих интересах.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что доказательством фактического принятия наследства могут быть предъявленные наследником сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и тому подобные документы (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 9). Такой подход почти полвека назад был сформулирован в разъяснениях Отдела нотариата Верховного Суда РСФСР . Очевидно, что практика демонстрирует утилитарный взгляд на проблему и учитывает психологию людей. Так, хранение сберкнижки или паспорта транспортного средства наследники часто рассматривают как гарантию того, что вклад/автомобиль находятся под их контролем. Этим можно оправдать признание наследника действующим «как если бы он был собственником».

Из практики выдачи свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию // Советская юстиция. 1967. N 12. С. 10. Цит. по: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 257 — 258.

Однако с догматической точки зрения такой подход вызывает сомнения. Еще В.И. Серебровский справедливо указывал, что владение сберкнижкой на имя наследодателя само по себе не может служить доказательством принятия наследства. Сберкнижка — не наследственное имущество, а документ, удостоверяющий, что в состав наследства входит вклад. Лишь отметка в сберкнижке о получении наследником сумм из вклада доказывает принятие им наследства . Подход В.И. Серебровского применим и к случаям, когда у наследника находятся паспорт транспортного средства, договор подряда и т.п. Следуя логике Верховного Суда РФ, владение свидетельством о праве собственности на недвижимость также подтверждает факт принятия наследства. Но это несовместимо со сложившейся практикой по наследованию жилья. Традиционно считается, что для принятия наследства наследник должен совершить в отношении жилого помещения активные действия (вселиться, ремонтировать, уплачивать коммунальные платежи и т.п.).

Серебровский В.И. Указ. соч. С. 258.

Упречность подхода, сложившегося в отношении владения документами, заключается в том, что он слишком формален. И если он годится для установления факта принятия наследства в порядке особого производства, когда нет спора, то в случае спора по поводу наследства судам следует применять его весьма осторожно. Этот подход тем более непригоден в нотариальной деятельности, осуществляемой в сфере бесспорной юрисдикции. Наличие у наследника документов, подтверждающих права на наследственное имущество, отнюдь не бесспорно подтверждает факт принятия наследства. Следует присоединиться к выводу, сделанному Т.И. Зайцевой в связи с предложенным Пленумом толкованием ст. 1153 ГК РФ: «…данное правило может быть применено только судами» .

Настольная книга нотариуса. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / Под ред. И.Г. Медведева. С. 248 (автор тома — Т.И. Зайцева).

Если к моменту открытия наследства наследник проживал совместно с наследодателем, презюмируется, что он фактически принял наследство. Правовая оценка факта совместного с наследодателем проживания в целях наследственного преемства соответствует представлениям об обычном положении дел. Совместное проживание предполагает совместное ведение хозяйства и совместное использование имущества. После смерти одного из совместно проживавших другой продолжает пользоваться имуществом, ранее принадлежавшим наследодателю, но пользоваться уже в качестве наследника. Вот пример типичного судебного решения: «По смыслу ст. 1153 ГК РФ совместное проживание наследника с наследодателем на момент открытия наследства свидетельствует о вступлении наследника во владение или управление наследственным имуществом, поскольку… в общем пользовании наследодателя и совместно проживающего с ним наследника имеется имущество (предметы домашней обстановки и обихода), которое принадлежало в т.ч. и наследодателю. Поскольку материалами дела было достоверно подтверждено, что на дату смерти наследодателя совместно с ним в спорном жилом помещении проживали его дети, по мнению суда, это свидетельствовало о вступлении ими во владение и управление наследственным имуществом, т.е. о фактическом принятии ими наследства» .

Принятие наследства по факту совместного проживания

Статьей 1153 ГК РФ установлено, что признание фактического принятия наследства может быть основано на факте вступления во владение или управление наследственным имуществом. Аналогичная позиция выражена в п.36 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012 года, который указывает, что действия наследника должны быть направлены на сохранение наследства, поддержание его в хорошем состоянии, показывать отношение, свидетельствующее о том, что он относится к нему как к собственному имуществу. В том числе, действия может производить иной человек по поручению наследника.

На первый взгляд, проживание в квартире умершего лица и полное распоряжение жилплощадью после его смерти, бесспорно подтверждает фактическое принятие наследства, однако практика показывает иное. Суды не всегда считают это достаточным доказательством, рассматривая все представленные факты в совокупности. Приведем пример.

Наследодатель, являясь собственником спорного жилого помещения, проживал в другом месте, а один из наследников проживал в этом помещении, но не поддерживал с наследодателем связь на протяжении нескольких лет. О его смерти наследник не знал, в связи с чем в установленный законом шестимесячный срок не обращался к нотариусу, в то время как другие родственники получили свидетельство о праве.

Пропустивший срок наследник подал заявление о признании фактического принятия наследства, однако суд не нашел оснований для его удовлетворения. В такой ситуации наследник должен представить доказательства, что он именно в течение шестимесячного срока с момента открытия наследства совершил целенаправленные действия в отношении наследственного имущества. В данном случае не может идти речи о действиях, направленных на фактическое принятие наследства в виде квартиры, поскольку наследник даже не знал о смерти наследодателя и об открытии наследства.

Судебная практика по эти вопросам противоречива. Однако в большинстве случаев факт проживания в жилом помещении умершего лица признается достаточным доказательством того, что наследственное имущество было принято. В том числе, когда речь идет о фактическом принятии доли квартиры в наследство, если наследник владел другой частью помещения. Подтверждается это справкой о совместном проживании, квитанциями об оплате помещения и т.д., в том числе свидетельскими показаниями.

В Определении Верховного суда по делу № 5-КГ21-90-К2 от 07.09.2021 года указывается, что не имеет значения наличие либо отсутствие постоянной регистрации наследника в спорном жилом помещении, а также наличие задолженности по счетам за коммунальные услуги.

Фактическое принятие наследства — судебная практика

По истечении полугода, установленного законом для оформления наследственных прав, имущество будет принадлежать наследникам, получившим свидетельство, а если таковых не было — муниципалитету или государству. Именно они будут выступать ответчиками по делу. Таким образом, фактический правопреемник, решивший узаконить свои права, вынужден обращаться в суд в порядке искового производства и доказывать факт принятия им наследства в установленный срок. Как показывает практика, такие дела решаются неоднозначно. Можно перечислить несколько оснований, которые не принимаются во внимание судом:

  • организация похорон, получение социального пособия на погребение;
  • наличие доли в праве на наследственную недвижимость, другие вещи;
  • регистрация в одном жилом помещении с наследодателем;
  • наличие родственных отношений с умершим гражданином;
  • вещи, фотографии, переданные истцу при жизни наследодателя;
  • в представленных квитанциях, договорах отсутствуют даты и адрес;
  • истец, фактически принявший имущество, не относится к числу наследников.
Читайте также:  Государственная пошлина за совершение регистрационных действий

Основания восстановления срока принятия наследства

Среди других законных обоснований пропуска срока выделяют несколько.

Тяжелая болезнь. Факт подтверждается справкой от врача. Обязательно указание диагноза и периода прохождения лечения. А также эпикризом из стационара больницы с аналогичной информацией. Суд понимает, что больной человек физически не сможет прийти в нотариальную контору с пакетом документов и написать заявление о принятии наследства по закону;

Неграмотность. Речь идет не столько про юридическую, сколько про фактическую неграмотность наследника. Отметим, что суды крайне редко принимают решение о продлении срока на основании данного момента;

Пребывание в беспомощном состоянии. В пояснениях ВС РФ квалифицируются следующие типы беспомощности. Психическая — потерпевший в силу душевной болезни, возраста или бессознательного состояния не понимает, что с ним происходит. Он также не может оценить возможные последствия конкретных негативных событий. Физическая — человек не может оказать сопротивление против более сильного в физическом плане оппонента.

Другой комментарий к статье 1153 ГК РФ

1. Принятие наследства — это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица — наследника по закону или по завещанию и выражает волю этого лица.

К совершению наследником сделки, выражающей принятие им наследства, применяются общие правила о сделках, предусмотренные гл. 9 ГК, постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

1.1. Сделка, направленная на принятие наследства, должна быть совершена дееспособным лицом (если наследником является физическое лицо), правоспособным лицом (если наследником по завещанию является юридическое лицо), уполномоченным органами властно-публичного образования (если наследником по завещанию является Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование).

Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет (малолетними), лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, осуществляется в силу ст. 28, 29, 32 ГК их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами). Принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается собственными действиями и волей самого несовершеннолетнего наследника с письменного согласия его законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с согласия попечителя (ст. 30 ГК).

Для принятия наследства законными представителями наследников (родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их имени, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними наследниками или ограниченными в дееспособности наследниками не требуется получать предварительное согласие органов опеки и попечительства, поскольку эти действия опекунов и попечителей направлены на увеличение, а не на уменьшение имущества подопечных (ст. 37 ГК).

Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно (ст. 21, 27 ГК).

Принятие наследства от имени не рожденного еще наследника может быть совершено его законными представителями лишь после рождения такого наследника живым.

1.2. В случае если наследник по завещанию или по закону признан судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК), право принять наследство сохраняется лишь за этим лицом и не может быть осуществлено другими лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или управлять им.

Несмотря на имущественный результат, создаваемый осуществлением права принять наследство, само по себе право на принятие наследства не является имуществом и не входит в состав имущества любого наследника, в том числе безвестно отсутствующего. Допуская переход права на принятие наследства, закон не признает переходящее в порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства составной частью имущества того наследника, который был призван к наследованию, но умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок (см. коммент. к ст. 1156). Вывод о несовместимости права на принятие наследства с имуществом наследника можно считать общим положением наследственного правопреемства. Право на принятие наследства не проистекает непосредственно из имущества наследодателя и не является принадлежностью имущества наследника. Имуществом наследника становится именно имущество наследодателя, при этом в силу принятия наследства и не ранее принятия наследства, хотя и с момента открытия наследства.

Если наследник признан безвестно отсутствующим, то в соответствии со ст. 43 ГК наследственное имущество при необходимости может быть передано органами опеки и попечительства в доверительное управление.

Но органы опеки и попечительства не вправе принимать наследственное имущество за безвестно отсутствующего.

В соответствии со ст. 32 ГК опека устанавливается над малолетними гражданами и гражданами, признанными судом недееспособными. Опекуны наделяются полномочиями законных представителей подопечных, т.е. граждан, и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки, включая принятие наследства. Учреждение опеки над имуществом безвестно отсутствующего не предусмотрено нормами ГК и СК и не вытекает из существа наследования. Правовой режим доверительного управления также не дает права доверительному управляющему действовать от имени безвестно отсутствующего и принять наследство. Таким образом, опека над имуществом безвестно отсутствующего лица не может быть установлена.

Наследник, признанный безвестно отсутствующим, сохраняет свой статус наследника и право на принятие наследства в течение установленного срока (см. коммент. к ст. 1154). Если безвестное отсутствие наследника было тем обстоятельством, которое лишало наследника возможности получить сведения об открывшемся наследстве, или тем обстоятельством, которое оказалось уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства, то в случае своей явки такой наследник вправе требовать восстановления срока и признания его принявшим наследство. Условия и правовые последствия удовлетворения требований «опоздавшего» наследника установлены законом (см. коммент. к ст. 1155).

1.3. Юридические лица Российской Федерации, субъекта РФ, муниципальных образований принимают наследство в том же порядке, что и при совершении других сделок.

Юридические лица принимают наследство через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами (ст. 53 ГК). Правомочия определенного физического лица, совершающего принятие наследства в качестве органа юридического лица, подтверждаются соответствующими документами о его назначении или избрании.

От имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований как наследников по завещанию принимают наследство уполномоченные органы, действующие в рамках их компетенции, установленной правовыми актами, определяющими статус этих органов (ст. 125 ГК).

1.4. Принятие наследства порождает правовые последствия при условии действительности данной сделки.

Принятие наследства должно соответствовать требованиям, предъявляемым к свободе формирования воли наследника и ее изъявления в процессе выбора решения относительно приобретения наследства с учетом всех обстоятельств, связанных с наследованием и правовыми последствиями принятия наследства как для наследника, принимающего наследство, так и для других наследников, призванных к наследованию, или лиц, которые могут быть призваны к наследованию. Несоблюдение указанных требований может повлечь недействительность сделки по основаниям и в порядке, предусмотренным соответствующими правилами § 2 гл. 9 ГК.

2. Правила о способах принятия наследства не претерпели существенных изменений по сравнению с законодательством РСФСР и соответственно сложившейся судебной и нотариальной практикой.

Вместе с тем правила ГК повышают требования, гарантирующие достоверность волеизъявления наследника и соблюдение условий, обеспечивающих свободу решения им вопроса о приобретении наследства.

Существо способов принятия наследства заключается в признаваемой законом форме выражения наследником своего намерения приобрести наследство.

Наследство может быть принято формальными и неформальными способами.

К формальным способам принятия наследства относятся: заявление наследника о принятии наследства или заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, сделанные соответствующему лицу.

К неформальным способам принятия наследства относятся действия наследника, подтверждающие фактическое принятие им наследства.

3. Формальные способы принятия наследства и порядок их совершения предусмотрены в п. 1 комментируемой статьи, согласно которой наследник вправе подать по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Заявление о принятии наследства является актом наследника, обнародовавшим себя в качестве принявшего наследство и правопреемника наследодателя.

Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, по существу, заключает в себе две позиции: обнародование своего намерения принять наследство и требование выдать документ, подтверждающий приобретение наследства.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *